Наследство отца после его смерти

Краткое содержание

Наследство после смерти отца без завещания

Глава семьи может скончаться, не оставив завещания, причем такая ситуация является самой распространенной в российской действительности. Если завещания он не оставил, то все его имущество переходит к наследникам по закону. Законные наследники реализуют свое правопреемство в той очередности, которая предусмотрена статьями 1142-1145 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и ст. 1148 ГК РФ:

  1. в первую очередь за отцом наследуют дети, жена и родители;
  2. во вторую очередь к наследованию призываются братья и сестры, а также бабушки и дедушки отца;
  3. к наследникам третьей очереди относятся дяди и тети наследодателя.

Согласно ст. 1141 ГК РФ, наследники, относящиеся к каждой последующей очереди, могут получить имущество умершего, если отсутствуют наследники предшествующей очереди либо они есть, но:

  • не имеют право получать наследство;
  • отстранены от такого правопреемства (по ст. 1117 ГК РФ);
  • лишены наследства (согласно п. 1 ст. 1119 ГК РФ);
  • никто из них не принял наследственное имущество;
  • все они отказались от наследства.

В очень редких случаях бывает, что некому наследовать в рамках первой, второй или третьей очередей. В таких случаях все, что принадлежало умершему, переходит к более дальним его родственникам, а именно:

  1. к прадедушкам и прабабушкам (четвертая очередь);
  2. к двоюродным внукам и двоюродным бабушкам и дедушкам (пятая очередь);
  3. к двоюродным правнукам, двоюродным племянникам и двоюродным дядям и тетям (шестая очередь);
  4. к падчерицам, пасынкам, мачехе и отчиму (седьмая очередь).

Как следует из п. 2 ст. 1141 ГК РФ, наследники каждой очереди получают равные доли от того, что нажил наследодатель. Исключением является правопреемство по праву представления.

Согласно ст. 1148 ГК РФ, если у отца ко дню смерти были нетрудоспособные иждивенцы (вне зависимости от факта совместного с ним проживания) или иные иждивенцы, не менее года проживавшие с ним, которые на вправе получить что-либо, потому как не являются его законными правопреемниками, то они наследуют вместе и наравне с иными лицами.

Наследство после смерти отца по завещанию

Когда до своей смерти отец оставляет завещание, то определить его правопреемников несколько проще, потому как они практически всегда прямо поименованы в данном документе.

Завещание – единственный способ распоряжения своим имуществом на случай своей кончины. Совершить завещание может только дееспособный гражданин. Не разрешается совершение завещательного распоряжения через представителя. В завещании человек может передать то, что ему принадлежит или будет принадлежать, любым лицам (в том числе юридическим) в любых долях, а также лишить кого-то или всех наследников по закону наследства (согласно ст. 1119 ГК РФ).

В своем завещании отец, наверняка, определит, кому и что достанется после его кончины. По ст. 1132 ГК РФ право токования завещания на основе его буквального смысла предоставлено нотариусу, исполнителю завещания или суду. Важно, чтобы предполагаемая воля завещателя была полностью осуществлена.

Завещатель может назначить лицо, ответственное за исполнение его воли (исполнителя завещания). Это может быть как кто-то из наследников, так и совершенно посторонний человек, которому умерший доверял. К полномочиям данного лица по ст. 1135 ГК РФ относятся:

  • обеспечение перехода к наследующим того, что им полагается, в соответствии с законом и волей наследодателя;
  • охрана наследства и управление им для соблюдения интересов наследующих (это может быть сделано исполнителем завещания как самостоятельно, так и через нотариуса);
  • получение денег и прочего имущества, причитавшегося наследодателю, и передача его либо наследникам, либо иным лицам;
  • исполнение завещательного возложения (распоряжения завещателя о совершении определенного имущественного или неимущественного действия для достижения общеполезной цели);
  • требование исполнения завещательного отказа (распоряжения завещателя об исполнении имущественной обязанности за счет наследства в пользу третьего лица) либо завещательного возложения от наследующих.

Как вступить в наследство после смерти отца

Для оформления своих наследственных прав лица, наследующие за отцом должны выполнить следующие действия:

  1. Во-первых, нужно собрать все документы, а именно:
    • паспорт получателя наследственного имущества;
    • свидетельство о смерти отца;
    • документы, подтверждающие родство с умершим;
    • документы на наследуемое имущество (к примеру, техпаспорт на автомобиль, свидетельство о праве собственности на недвижимость);
    • документальное подтверждение места последнего проживания отца.
  2. Во-вторых, необходимо посетить нотариуса по месту открытия наследства (по последнему месту жительства отца) и подать ему заявление о вступлении в наследственные права. Сделать это следует в шестимесячный срок со дня смерти отца или признания его умершим по решению суда.
  3. В-третьих, под руководством нотариуса нужно будет оценить все наследуемое имущество и собрать иные необходимые документы (в случае необходимости). Оценка имущества позволяет определить сумму государственной пошлины за выдачу наследственного свидетельства.
  4. В-четвертых, нотариус проверит все представленные ему документы и выдаст свидетельство о наследственных правах (либо на каждого из наследующих, либо на всех наследующих в виде единого документа). Сделать это он сможет только после того, как истечет шестимесячный срок со дня смерти отца.

Таким образом, на основании полученного свидетельства наследники становятся собственниками имущества скончавшегося отца.

Что делать, если отец лишил наследства

Бывает так, что в завещании отец лишил одного или нескольких лиц права получить после его смерти хоть что-то. Если такие несостоявшиеся наследники полагают, что это решение отца было несправедливым, то они могут подать в суд иск о признании завещания (в целом или в части) отца недействительным. Положительное решение по такому иску может быть вынесено, если будет доказано, что:

  1. отец был недееспособным или ограничен судом в дееспособности;
  2. отец в момент совершения распоряжения не понимал значения своих действий;
  3. отец совершил завещание под воздействием обмана, угроз, заблуждения.

Большую роль в доказывании вышеперечисленных фактов играет посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Она может быть назначена судом только в том случаен, если истец докажет, что у умершего имел место порок воли в момент составления оспариваемого документа.

Если завещать подписал завещание, находясь в здравом уме и светлой памяти, то признать такой документ недействительным будет практически невозможно. Это касается и тех ситуаций, когда отец одним своим действием лишил права наследовать за ним всех законных правопреемников.

В некоторых случаях завещательное распоряжение является недействительным изначально, и для признания его таковым не нужно ждать вынесения судебного решения. В частности, это может быть, если документ был составлен с нарушениями требований закона (например, завещатель был недееспособным, не подписал документ или не отнес к нотариусу для удостоверения, либо если нотариус подписал завещание в качестве свидетеля, что запрещено законом).

Как оформить наследство отца, который женился незадолго до смерти

Бывает так, что незадолго до смерти отец женится во второй раз. При этом дети от первого брака вполне обоснованно будут считать себя законными правопреемниками отца. Такая ситуация всегда осложнена тем, что новая супруга умершего имеет лишь юридическое, но не моральное право получить что-то после его кончины.

Важно помнить, что и дети от первого брака, и вторая жена являются наследниками первой очереди, если отец не распорядился своим имуществом документально. Все указанные лица получают равные части отцовского имущества. При этом то, что считается совместной собственностью отца и его супруги, делиться между наследниками не будет.

Помните, что если отец завещал все свое имущество новой супруге, но придется смириться в таким его последним решением, либо оспаривать его действительность в суде.

Что делать если отец умер, не вступив в наследство

Если отец умирает, не успев вступить в наследственные права, возникшие у него после кончины иного наследодателя, то могут быть применены нормы о наследственной трансмиссии. Данный институт закреплен в ст. 1156 ГК РФ. По норме указанной статьи, если отец как наследующий за иным лицом умирает, не успев принять то, что ему полагалось по закону или по завещанию, то право принятия соответствующего имущества переходит к его правопреемникам.

Правопреемники отца могут получить не принятое им имущество, если являются:

  1. наследующими за ним по закону;
  2. наследующими за ним по завещанию, если отец в данном документе завещал все, что ему принадлежало (потому как при распоряжении им в завещании лишь частью имущества, наследующие за ним по завещанию не призываются к наследованию по правилам трансмиссии).

Кроме того, может случиться так, что отец умирает еще до того, как откроется наследство, на которое он имел бы право претендовать, либо одновременно с тем лицом, за которым он мог бы наследовать. В такой ситуации применяются нормы ст. 1146 ГК РФ о наследовании по праву представления, упомянутые выше. В частности, право получения такого наследственного имущества переходит к потомкам отца (то есть к его детям, внукам, правнукам).

Помните, что трансмиссия отличается от права представления, временем смерти отца относительно времени смерти лица, за которым он мог бы наследовать. Кроме того, право представления действует исключительно для потомков отца, но не для всех его законных правопреемников.

СТАНЕТ ЛИ И КТО СТАНЕТ НАСЛЕДНИКОМ?

Оригинал статьи опубликован в онлайн-журнале Общества защиты детей (MTÜ Lastekaitse Liit) „Märka Last“ (Обратите внимание на ребенка (2/2014) в рамках проекта «Hea nõu lastega peredele» (Хорошие советы для семей с детьми), поддержанного Министерством юстиции.

СТАНЕТ ЛИ И КТО СТАНЕТ НАСЛЕДНИКОМ?

Смотрите так же:  Договор пожертвования имущества от физического лица образец

Тарво Пури

Нотариус в Таллинне

Смерть для близких умершего всегда является печальным событием и даже в предсказуемых случаях она оказывается неожиданной. После смерти человека начинается траур и проводятся его похороны в соответствии с традициями. Для юристов смерть – это простой, однозначный и конкретный юридический факт. Умерший человек больше не может быть владельцем банковского счета или недвижимости, заемщиком, членом гаражного товарищества, пайщиком, истцом или ответчиком. Теперь вместо него эти роли будут выполнять его ближайшие родственники в соответствии с Законом о наследовании или наследники, назначенные по завещанию и договорам о наследовании. Смерть возлагает на плечи родственников умершего ведение всех имущественных и юридических дел, с которыми умерший был связан при жизни.

Кто станет наследником?

По закону наследниками являются родственники умершего в следующем порядке:

наследниками первой очереди являются супруг(-а) умершего лица и вместе с ним (ней) дети, внуки и т. д.;

наследниками второй очереди являются супруг(-а) умершего лица и вместе с ним (ней) родители (мать и отец) умершего лица, его (ее) братья и сестры, а также дети и внуки братьев и сестер умершего лица и т. д.;

наследниками третьей очереди являются супруг(-а) умершего лица в отдельности, а если супруга(-и) нет, то бабушки и дедушки умершего лица и его (ее) дяди и тети по папиной и маминой линиям, а также их дети, внуки и т. д.;

наследником четвертой очереди (если предшествующих лиц нет или они отказались от наследства) является та волостная или городская управа, на территории которой умерший жил в последнее время.

В отношении всех этих очередей действует такое правило, что родственники, упомянутые ниже по списку, имеют право на наследство только в том случае, если нет предыдущих по списку родственников или они отказались от наследства. Внук наследует только в том случае, если его родитель умер(-ла) или отказался(-лась) от наследства. Мать и отец умершего лица наследуют только в том случае, если у умершего лица нет детей и внуков или они отказались от наследства. Братья и сестры умершего лица наследуют в том случае, если отец/мать умершего лица отказался/отказалась от наследства или умер/умерла. И так далее. Супруг(-а) является наследником во всех очередях, изменяется лишь его (ее) доля наследства, которая может составлять от минимально 25% до 100%.

Если наследодатель составил завещание, то право на его имущество имеют лица, упомянутые в завещании. В самом простом и обычном случае в завещании назначается, например, только один наследник, который получает все имущество. Это так и будет, а другие родственники, перечисленные в упомянутых выше пунктах, ничего не наследуют. РРазумеется, можно составить и более сложное завещание, разделив свое имущество на части, выраженные в виде дроби или процентов, между несколькими лицами или наследовав квартиру одному лицу, счет в банке – другому лицу, автомобиль – третьему лицу.

Как оформить наследство и сколько это стоит?

Вкратце оформление наследства производится следующим образом:

Любой из наследников обращается в нотариальное бюро, нотариус составляет заявление об открытии наследственного дела, которое там же подписывается.

Нотариус отправляет остальным наследникам этой же очереди заказные письма с уведомлением о вручении, в которых сообщает о том, что они имеют право участвовать в наследовании или отказаться от наследства.

Нотариус публикует в Интернете по адресу www.ametlikudteadaanded.ee (Официальные сообщения) уведомление об открытии наследственного дела, в котором просит всех сообщить о возможных наследниках и завещаниях.

Если наследование происходит по завещанию, нотариус высылает копию завещания тем наследникам по закону, у которых есть право оспорить завещание.

Примерно через 1-3 месяца после подачи заявления об открытии наследственного дела нотариус выдает свидетельство о наследовании, где указаны наследники (там указываются все наследники, а не только лицо, обратившееся в нотариальное бюро).

Если наследуемым имуществом является недвижимость, то по просьбе наследника нотариус передает пакет документов в Департамент закрепления недвижимости (Kinnistusamet), чтобы вместо умершего лица в качестве владельца зарегистрировать наследников.

Для регистрации другого имущества на имя наследников они все вместе должны пройти необходимые процедуры в соответствующих учреждениях (банки, Центр автомобильного регистра (ARK) и т. д.). Здесь наследник, открывший наследственное дело, один уже не справится, для этого нужны все наследники.

Как видно, открыть наследственное дело и провести процедуру наследования может и один из наследников в отдельности, однако наследниками будут признаны и владельцами имущества будут зарегистрированы все лица, не подавшие заявления об отказе от наследства. Те лица, которые не дают о себе знать и молчат, тоже считаются принявшими наследство и владельцами имущества, полученного в наследство.

Расходы на оформление наследства являются следующими: заявление об открытии наследственного дела – 77 евро; свидетельство о наследовании – 123 евро; пакет документов, отправляемый в Департамент закрепления недвижимости, – до 65 евро. Этот последний вид расхода наследник может избежать, если он сам вышлет документы Департаменту закрепления недвижимости в электронном виде через портал недвижимости (kinnistuportaal.rik.ee). Эти расходы распределяются между наследниками. Расходы на оформление наследства являются одинаковыми в случае наследования по закону и в случае наследования по завещанию.

Если наследником является несовершеннолетнее лицо, то это не увеличивает и не уменьшает его право на наследование. Он наследует одинаково с другими лицами ту часть наследства, которая причитается ему по завещанию или по закону. Также, несовершеннолетний наследник считается автоматически вступившим в наследство, если его родители не подали за него заявление об отказе от наследства.

Как отказаться от наследства?

Процедура отказа от наследства является хлопотным делом в том случае, если человек не хочет принимать наследство. Например, по той причине, что наследству сопутствуют долги или родственники договорились между собой о том, кто из них примет наследство, а кто нет. Для того чтобы отказаться от принятия наследства, потенциальный наследник должен подать нотариально заверенное заявление, в котором он указывает, что не желает принимать наследство. Заявление подготавливает нотариус, и лицо, отказывающееся от наследства, подписывает его в нотариальном бюро. Оформление заявления об отказе от наследства стоит 8 евро, и его можно подать в течение 3 месяцев с того дня, когда лицу стало известно, что он имеет право на получение наследства.

Подача заявления об отказе от наследства означает то, что право на получение наследства переходит к детям лица, подавшего заявление об отказе.

Например, умирает отец Яан, у которого есть супруга Маре, дочь Лийзу и сын Пеэтер. У Пеэтера есть также двое несовершеннолетних детей Рихо и Анне. Если Пеэтер подает заявление об отказе от наследства, то вместо него наследниками (своего дедушки) становятся Рихо и Анне. Маре и Лийзу остаются по-прежнему наследниками. Однако если цель отказа Пеэтера от наследства заключалась в том, чтобы Маре и Лийзу смогли получить все наследуемое имущество, то от наследства теперь должны отказаться и несовершеннолетние Рихо и Анне (вернее, это должны сделать за них мать и отец). Самым поразительным будет последствие в том случае, если от наследства откажутся как Пеэтер, Рихо, Анне, так и Лийзу, желая оставить все наследуемое имущество супруге Маре. В этом случае вместе с Маре право на наследование получают мать, отец, братья и сестры умершего Яана как наследники второй очереди. Поэтому перед тем, как отказаться от наследства, все обдумайте, семь раз отмерьте и спросите у нотариуса, получат ли в этом случае наследство именно те, кого вы хотели бы видеть наследниками.

Если от наследства желает отказаться несовершенное лицо, то процедура несколько усложняется – в более простом случае необходимо согласие обоих родителей несовершеннолетнего лица, а в более сложном случае – еще и разрешение суда. Если у ребенка право на наследование возникает вследствие того, что его мать или отец отказались от наследства, то в таком случае будет достаточно, если оба родителя подпишут заявление об отказе от наследства. Если у несовершеннолетнего ребенка право на наследование возникает, так сказать, непосредственно (не из-за того, что кто-то отказался), то для отказа от наследства необходимо еще и разрешение суда. Суд как орган опеки и попечительства должен оценить, является ли отказ от наследства в интересах несовершеннолетнего лица или нет. В приведенном выше примере, когда у несовершеннолетних Рихо и Анне возникает право на наследование из-за того, что их отец Пеэтер отказывается от наследства, разрешение суда на отказ Рихо и Анне от наследства не требуется. Если же отец несовершеннолетних детей Пеэтер умер бы до Яана, и у Рихо и Анне в случае смерти дедушки возникло бы право на получение наследства непосредственно от дедушки, то в этом случае для отказа Рихо и Анне от наследства необходимо получить разрешение суда. Также, разрешение суда необходимо в том случае, если речь идет об отказе несовершеннолетнего лица от наследства, получаемого непосредственно от матери или отца.

Что делать с долгами умершего и что такое инвентаризация наследства?

Если человек задолжал кому-то деньги, то в случае его смерти долг не аннулируется. Он передается наследникам умершего лица, которые должны погасить этот долг за покойного в сроки и в суммах, указанных в долговой расписке. Это простое и понятное правило справедливо также и в отношении тех, кто предоставил деньги взаймы.

Для наследника особенно усложняет ситуацию тот факт, что за долги умершего лица наследник отвечает не только тем имуществом, которое он получает в качестве наследства, но и тем имуществом, которое у него уже было до получения наследства. В самом худшем случае у умершего лица есть только долги и никакого имущества. Предположим, что долгом является взятый из банка жилищный кредит на сумму 10 000 евро. Дом, являвшийся залогом по этому кредиту, уже продан. Однако цена продажи дома была настолько мала, что часть кредита осталась непогашенной. Если наследник не откажется от наследства, то этот долг переходит к нему и ему придется погасить его из своего кармана. Чтобы избежать такой несправедливости, наследник должен потребовать проведения инвентаризации наследственного имущества. При проведении инвентаризации долг не исчезнет, однако наследник может избежать ответственности своим имуществом за долги наследодателя. Ответственность останется только в пределах унаследованного имущества. В приведенном выше примере о долге на сумму 10 000 евро без проведения инвентаризации банк может потребовать возврата долга от наследника, а при проведении инвентаризации наследуемого имущества банку придется списать долг, и наследник не несет ответственности за возврат этого долга. В таком случае наследник обязан начать банкротное производство наследуемого имущества, но банкротное производство не затронет имущество наследника, оно касается только уточнения имущества умершего лица и его продажи в качестве банкротного имущества.

Смотрите так же:  Регистрация по месту жительства челябинск

Обязательно следует обратить внимание на то, что запросить инвентаризацию наследственного имущества может только тот наследник, который вступил в наследство. Лицо, отказавшееся от наследства, не может запросить проведения инвентаризации. Суды иногда ошибались против этого правила, если при принятии решения по вопросу об отказе несовершеннолетнего ребенка от наследства они требовали проведения инвентаризации и представления им составленного в ходе инвентаризации списка наследственного имущества. В таких случаях нет необходимости и законных возможностей для проведения инвентаризации. При необходимости нотариальное бюро тоже может представить суду список, касающийся состава наследства.

Проведение инвентаризации обязательно в двух случаях: если наследником является несовершеннолетний ребенок или единица местного самоуправления. Закон в обязательном порядке защищает их от того, чтобы им не пришлось выплачивать долги умершего лица за счет своего имущества.

Инвентаризацию наследства проводит судебный исполнитель после получения от нотариуса наследственного дела, по которому было подано требование о проведении инвентаризации или по которому проведение инвентаризации является обязательным. Плата судебного пристава составляет 0,1% от общей стоимости имущества, внесенного в список наследственного имущества, но не менее 35 евро. Эти расходы несет наследник.

Что такое обязательная доля?

В наследственном деле речь об обязательной доле может идти только тогда, когда у умершего лица было составлено завещание, в котором оно оставляет без наследства кого-либо из ближайших родственников, которому оно должно было обеспечить иждивение. При наследовании по закону без завещаний обязательная доля не имеет никакого смысла.

Возможными получателями обязательных долей могут быть мать, отец, супруг(-а), дети или внуки умершего лица, если умерший лишил их наследства по завещанию. Перечисленные лица вправе требовать обязательной доли только в том случае, если у умершего лица имелась обязанность по предоставлению им содержания. Таким образом, обязательную долю могут требовать:

дети умершего лица до достижения ими возраста 18 лет, а в случае учебы до достижения ими возраста 21 года, если умирает их отец или мать, оставивший(-ая) в завещании своего ребенка такого возраста без наследства;

дети умершего лица до достижения ими возраста 18 лет, а в случае учебы до достижения ими возраста 21 года, если их мать и отец умерли раньше и теперь умирает их дедушка или бабушка, оставивший(-ая) в завещании своего внука такого возраста без наследства;

мать и отец умершего лица, если они нуждаются в помощи и не могут сами себя содержать; но только в том случае, если у умершего лица не было детей или дети не приняли наследство.

Супруг(-а) умершего лица (при этом является спорным вопросом, может ли супруг(-а) всегда требовать обязательную долю или лишь в том случае, если он(-а) нуждается в помощи и не может сам(-а) себя содержать).

Получатель обязательной доли не получает наследственную долю или наследственное имущество, он может потребовать только денежного возмещения от наследника по завещанию. Сумма этого возмещения составляет 50% стоимости той доли наследственного имущества, которую получатель обязательной доли мог бы получить по закону, если бы не было завещания.

Таким образом, обязательная доля создает ситуацию, когда наследник, назначенный по завещанию, должен выплатить получателю обязательной доли денежную сумму, точный размер которой зависит от стоимости наследства. Эту денежную сумму получатель обязательной доли может потребовать как любой другой долг (например, заем) – если ее не желают выплатить добровольно, то получатель обязательной доли может обратиться в суд. Это требование можно также уступить инкассо-фирме, если это может дать быстрый и лучший результат.

Итоги

Если один из наследников является несовершеннолетним лицом, то это не увеличивает и не уменьшает его право на наследование.

Если хотя бы один из наследников является несовершеннолетним, то проведение инвентаризации наследства является обязательным. Если несовершеннолетнее лицо отказывается от наследства, то инвентаризация не проводится.

Возможность получения обязательной доли возникает лишь в том случае, если несовершеннолетний ребенок (в определенных случаях в возрасте до 21 года) был лишен наследства по завещанию.

За несовершеннолетнего наследника все подписи ставят его мать и отец. Если несовершеннолетнее лицо желает отказаться от наследства, то в более простом случае для этого необходима подпись обоих родителей несовершеннолетнего лица, а в более сложном случае – еще и разрешение суда.

Что нужно знать о наследовании недвижимости по закону и по завещанию?

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной Гражданским кодексом РФ (статьи 1142-1145, 1148). Часть третья ГК, вступившая в силу 1 марта 2002 года, устанавливает восемь очередей наследников по закону. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей.

К наследникам первой очереди относятся (статья 1142 Гражданского кодекса РФ) супруг, дети и родители умершего.

Если нет наследников первой очереди, то наследуют наследники второй очереди, а именно: полнородные и неполнородные братья и сестры умершего, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери и дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя), которые наследуют по праву представления.

При этом наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию. Также можно отказаться в пользу наследников по закону любой очереди независимо от призвания к наследованию, не лишенных наследства. Законом предусматривается и отказ в пользу тех, кто призван к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (переход права на принятие наследования, если наследник первой линии умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок).

Наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.

Наследование осуществляется как по завещанию, так и по закону, и при этом первое имеет приоритет перед вторым.

Наследование по закону имеет место, когда оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных законом. Данный перечень является исчерпывающим, и не существует никаких иных оснований наследования.

Например, не допускается наследование по договору между сторонами, если последний документ не может быть признан завещанием. Подобный документ не может быть учтен при оформлении наследственных прав.

В соответствии с законодательством РФ, они наследуют только по праву представления. То есть в случае, если до открытия наследства или одновременно с наследодателем наследник первой очереди (то есть ребенок наследника) умер, то за него будут наследовать его дети, то есть внуки первоначального наследодателя (умершего супруга).

Да, дети от других браков также относятся к первой линии наследников, которые наследуют имущество умершего родителя. Исключение составляет ситуация, когда присутствует завещание наследодателя, или режим собственности супругов был изменен брачным договором.

При делении наследственной квартиры, принадлежащей супругам, есть несколько нюансов.

Вариант № 1) Если право собственности на квартиру оформлено пропорционально на обоих супругов, то есть ½ доли на квартиру оформлена на мужа и ½ доли на жену, то после смерти одного из собственников в наследственную массу включается лишь его доля, то есть ½ квартиры.

Вариант № 2) В случае если квартира является общей совместной собственностью супругов (то есть собственником квартиры является один или оба супруга, но квартира приобретена ими во время нахождения в браке), то переживший супруг сохраняет право на часть общего имущества (то есть на ½ квартиры). Доля умершего супруга в таком имуществе (½ квартиры) входит в состав наследства и переходит к наследникам (статья 1150 Гражданского кодекса РФ). Исключение составляет случай, если между супругами заключен брачный договор о разделе между ними имущества, предусматривающий иной порядок собственности супругов.

Таким образом, наследственная масса, независимо от варианта № 1 или № 2, составляет ½ квартиры.

В соответствии с законодательством РФ, наследники одной очереди наследуют имущество в равных долях (статья 1146 Гражданского кодекса РФ).

Например, ½ наследственной квартиры должна быть разделена в равных долях между наследниками первой очереди, то есть между супругом и детьми умершего.

Так, когда умирает один из супругов, то из общего совместного имущества супругов сначала выделяется доля оставшегося мужа или жены (половина имущества), а уже доля умершего распределяется между наследниками, в число которых входит и оставшийся супруг.

Так, если у супругов двое детей, то имущество будет наследоваться ими в следующем размере:

Супруг наследует — 1/6 квартиры
Ребенок № 1 наследует — 1/6 квартиры
Ребенок № 2 наследует — 1/6 квартиры

Наследникам необходимо в течение шести месяцев после открытия наследства (по общему правилу датой открытия наследства является смерть гражданина или признание его умершим в судебном порядке) подать заявление о принятии наследства нотариусу по месту жительства наследодателя.

Смотрите так же:  Пособие при обращении в ранние сроки

Чтобы приобрести наследство, наследник должен его принять. Принять наследство можно двумя способами: первый предполагает подачу заявления нотариусу, второй — фактическое принятие наследства.

Если наследник проживает в другой стране, то принять наследство и оформить его в дальнейшем он может через представителя, выдав ему доверенность с полномочиями на принятие наследства (подачу заявления нотариусу) и на совершение других действий, необходимых для оформления наследства в собственность. При этом доверенность должна быть переведена на русский язык и заверена апостилем, например, в российском консульстве или посольстве.

В соответствии с требованиями статьи 1112 Гражданского кодекса РФ, в состав наследства, принадлежащего наследодателю на день открытия наследства, входят вещи, имущество и имущественные права, за исключением прав и обязанностей, неразрывно связанных с личностью наследодателя (например, право на алименты, на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью).

Если умерший не обладал правом собственности на квартиру, то данная квартира в состав наследства после его смерти не входит.

Что касается прав нанимателя, то в соответствии с пунктом 5 статьи 83 Жилищного кодекса РФ договор социального найма жилого помещения прекращается в связи со смертью одиноко проживающего нанимателя.

Если же вместе с нанимателем проживали члены его семьи, то в случае его смерти дееспособному члену его семьи, принадлежит право потребовать признания себя нанимателем по ранее заключенному договору.

Таким образом, какие-либо перспективы удовлетворения притязаний со стороны детей в отношении квартиры, не являвшейся собственностью их отца, и в которой они не были зарегистрированы по месту жительства или оформлены в качестве лиц, обладающих правом члена семьи нанимателя, отсутствуют.

Завещание — это односторонняя сделка, которая содержит личное распоряжение человека на случай его смерти по поводу принадлежащего ему имущества. При этом завещатель вправе изменить завещание в любой момент, составив новое, а также отменить его полностью или же частично. Человек, в пользу которого составляется завещание, не вправе подписывать его за завещателя.

В завещании могут содержаться распоряжения только одного лица, и оно должно быть составлено лично, а не от имени подопечного или представителя. Одним из важнейших принципов завещания является установленная законом форма — то есть, оно обязательно должно являться нотариально удостоверенным.

Завещание, как и любая другая сделка, призвана устранить неопределенность, избежать возможных конфликтов и иных негативных последствий, которые могу возникнуть в будущем между наследниками, после открытия наследства. Однако каждый случай является индивидуальным, и граждане сами должны решать, есть ли у них необходимость писать завещание. Перед составлением завещания необходимо проконсультироваться со специалистами.

Завещание должно быть составлено письменно (при помощи технических средств или собственноручно).

Завещатель должен подписать завещание собственноручно. Завещание подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Для этого завещателю нужно лично обратиться к любому нотариусу независимо от места жительства завещателя.

Удостоверить завещание можно непосредственно в нотариальной конторе либо дома или в больнице, где находится завещатель.
Удостоверяя завещание, нотариус проверяет законность его содержания.

Завещатель вправе отменить или изменить завещание столько раз сколько ему потребуется, в любое время, не указывая при этом причины его отмены или изменения Для этого не требуется чье-либо согласие, в том числе наследников по отменяемому или изменяемому завещанию. Юридическую силу будет иметь последнее, составленное и нотариально удостоверенное завещание, поскольку новое завещание отменяет предыдущее.

Подлинник завещания хранится у нотариуса.

Завещатель сам решает о том, рассказывать ли своим близким о завещании и его содержании. Обычно на такое решение влияют сложившиеся отношения с родственниками. Иногда лучше не рассказывать родственникам о завещании, чтобы это не стало причиной конфликтов при жизни завещателя.

Согласно статье 1149 Гражданского кодекса РФ, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Недействительным завещание можно признать через суд в случае, если будет доказано, что завещание совершено лицом, не понимающим своих действий и не способным руководить ими; завещание совершено под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств; завещание нарушает требование закона, совершено недееспособным лицом без согласия попечителей и прочих оснований, предусмотренных § 2 ГК РФ «Недействительность сделок».

Оспорить завещание можно в том случае, если судом будут признаны доказанными те обстоятельства, на которые будет ссылаться усыновленный ребенок при подаче иска о признании завещания недействительным.

Приемный ребенок также может оспорить завещание в том случае, если он докажет, что должен был быть призван к наследству как наследник, претендующий на обязательную долю в наследстве согласно статье 1149 ГК РФ, как нетрудоспособный иждивенец родителя.

Но если ничего из вышеперечисленного приемный ребенок доказать не может, то оспорить завещание он при всем желании не сможет.

Собственник самостоятельно определяет судьбу принадлежащего ему имущества и распоряжается им по своему усмотрению без согласия третьих лиц. В данном случае отец, будучи владельцем недвижимости, выбрал сына в качестве потенциального наследника, и никто не вправе запретить ему принять такое решение.

Однако в случае, если у наследодателя на день открытия наследства (то есть на день смерти) есть несовершеннолетние дети, то они призываются к наследованию в обязательном порядке. Размер обязательной доли составляет не менее ½ доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону.

Материал подготовлен совместно с экспертами компаний: Heads Consulting, «Леонтьев и партнеры», «Падва и Эпштейн», «Правовой Сервис 48Prav.ru», Центр правового обслуживания, «Кочерин и партнеры», «Инком-Недвижимость», «НДВ-Недвижимость», «Приоритет», «Базальт».

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон редакции: +7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Сообщения и материалы информационного агентства РИА Недвижимость (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06 июня 2016 года, свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 65988) сопровождаются пометкой «РИА Недвижимость»
18+

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты [email protected]

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Отец умирая оставляет завещание